🥎 Jedyny Spadkobierca Testamentowy Nie Żyje

spadkobierca, dziedzic [policzalny] After his death, she became the only heir to the family fortune. (Po jego śmierci, ona została jedynym dziedzicem rodzinnego majątku.) successor *. dziedzic, spadkobierca [policzalny] Without a successor, his life has no meaning. (Bez dziedzica, jego życie nie ma znaczenia.) beneficiary * [policzalny] Przyjęcie albo odrzucenie tylko całego spadku. Należy zaznaczyć, że spadkobierca musi podjąć jedną decyzję co do całego spadku, a więc zarówno aktywów, jak i pasywów. Nie ma bowiem formalnej możliwości, aby po śmierci spadkodawcy odziedziczyć same tylko aktywa, natomiast nie odziedziczyć długów. Ewentualnie spadkodawca Tak więc sam fakt posiadania testamentu to jeszcze nie wszystko. Konieczne jest potwierdzenie praw do tego spadku. W sądzie lub u notariusza. o notarialnym potwierdzeniu praw do spadku już mówiłam, ale wkrótce wrócę do tematu. A jakby ktoś pytał: nie, nie wystarczy że u notariusza stawisz się Ty jako spadkobierca testamentowy… Jeśli okaże się, że odziedziczyliśmy spadek, którego nie chcemy, a osoba, która nam go zapisała, nie żyje, istnieje możliwość odrzucenia spadku. Odrzucić spadek może każdy spadkobierca testamentowy i ustawowy. Trzeba jednak zaznaczyć, że osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnej muszą dokonać tego z udziałem Dopóki spadkobierca nie dokona wskazanego zawiadomienia, to ewentualne przejście udziału na spadkobiercę, mimo tego, że następuje ono z mocy prawa, nie będzie wobec spółki skuteczne. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 maja 2011 r., dopiero z chwilą wykonania obowiązku określonego w art. 187 § 1 k.s.h. spadkobiercy Dziedziczenie na podstawie testamentu różni się od dziedziczenia ustawowego. Opiera się na zasadzie swobody testowania, co oznacza, że w ramach obowiązującego prawa, testator ma pełną swobodę w dysponowaniu swoim majątkiem oraz w wyborze osób na rzecz których to nastąpi na wypadek śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza polega na sporządzeniu i zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia zarówno wtedy, gdy spadkodawca pozostawił testament, jak i wtedy, gdy testamentu nie było i o tym, kto jest spadkobiercą rozstrzygają przepisy. W przypadku odrzucenia spadku w drodze dziedziczenia testamentowego skutki uzależnione są od treści testamentu. W testamencie możemy mieć do czynienia z tzw. podstawieniem tj. powołaniem do spadku osoby, która miałaby dziedziczyć gdyby nie mógł lub nie chciał dziedziczyć spadkobierca ustawowy lub testamentowy. Przykład 5 § jedyny spadkobierca testamentowy zmarł przed spadkodawcą (odpowiedzi: 1) Witam Przeczytałam poradnik ale odpowiedzi nie znalazłam Jedyny spadkobierca(córka) zmarł przed spadkodawcą. Testament pozostał. Reszta dzieci § Zachowek a spadkobierca testamentowy (odpowiedzi: 1) Witam. Proszę o pomoc przy następującym stanie faktycznym. 8dwI. Co można zrobić, żeby uchronić dziecko przed zapłatą zachowku pozostałym dzieciom i małżonkowi spadkodawcy? - informuje o tym adwokat Kamil Gross, który współpracuje z „Tygodnikiem Głogowskim". Bezpłatnych porad udziela w każdy drugi wtorek miesiąca, od godz. 17 w redakcji przy ulicy Słodowej. Z naszego cyklu - Prawnik radzi". kolejne ważne informacje od adwokata Kamila Grossa:Klienci bardzo często pytają mnie jak uchronić swoich zstępnych przed zapłatą zachowku. Odpowiedź na to pytanie nie jest niednoznaczna, a problem zachowku jest dość skomplikowany. Zacząć należy od tego, czym jest zachowek. Można powiedzieć, że jest to pewna część udziału spadkowego wyrażona w pieniądzu. Zgodnie bowiem z Kodeksem cywilnym (dalej „ niektórym spadkobiercom należy się zapłata nazywana zachowkiem nawet wtedy, gdy nie zostali powołani do dziedziczenia. Zgodnie z art. 991 § 1 zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy (a nie są ponieważ np. spadkodawca pozostawił testament) należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału. Jeżeli więc spadkodawca pozostawił testament, w którym do całości spadku powołał jedno z dzieci, to pozostałym zstępnym oraz małżonkowi przysługuje zachowek, którego mogą żądać od dziecka, które zostało wskazane w testamencie jako jedyny jednak zrobić, aby uchronić dziecko przed zapłatą zachowku pozostałym dzieciom i małżonkowi spadkodawcy?Czy może w takiej sytuacji rozsądniej byłoby przekazać majątek w drodze zawarcia umowy darowizny jeszcze za życia spadkodawcy, zamiast sporządzać testament? Nie jest to wystarczające rozwiązanie. Jeżeli bowiem spadkodawca przeniesie na spadkobiercę cały majątek w drodze umowy darowizny to i tak pozostałym spadkobiercom ustawowym wymienionym w art. 991 § 1 należeć się będzie zachowek. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z art. 993 przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny dokonane przez spadkodawcę. Jeżeli tak, to wartość darowizny uczynionej przez spadkodawcę na rzecz jednego z dzieci i to bez względu na to, kiedy została dokonana, dolicza się do spadku, a więc przyjmuje się pewnego rodzaju fikcję prawną, iż wartość tej darowizny stanowi spadek po spadkodawcy. Od tej wartości oblicza się wartość zachowku zgodnie z dyspozycją art. 991 § 1 Darowiznę uczynioną na rzecz jednego ze spadkobierców zawsze będzie trzeba doliczyć do spadku przy obliczaniu może jednak w umowie darowizny uczynić zapis, iż darowizna ta zostaje dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia na schedę spadkową (art. 1039 § 1 Jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie darowizny, wtedy w przypadku zainicjowania postępowania o dział spadku pomiędzy zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy nie będą zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową takiej darowizny. Jeżeli więc w skład spadku wchodzą jeszcze inne aktywa, niż te objęte umową darowizny, spadkobiercy ustawowi zainteresowani podzieleniem pomiędzy siebie tych aktywów, będą zmuszeni przeprowadzić postępowanie o dział spadku. Obdarowany spadkobierca będzie mógł także otrzymać swój udział w spadku bez konieczności zaliczania na ten udział otrzymanej wcześniej darowizny. Artykuł 1039 znajduje zastosowanie jedynie do działu spadku pomiędzy spadkobiercami ustawowymi. Przepis ten przewiduje wyjątek od zasady zaliczania darowizn na schedę spadkową, gdy z oświadczenia spadkodawcy bądź okoliczności wynika, że darowizny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia. Brak jest tego typu regulacji w przepisach dotyczących zachowku, co prowadzi do wniosku, że doliczanie darowizn do wartości spadku celem wyliczenia substratu zachowku jest zawsze obligatoryjne (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2016 r., I ACa 957/16, LEX nr 2257060).Zachowek jest instytucją kontrowersyjną. Ogranicza bowiem swobodne rozporządzanie przez spadkodawcę swoim majątkiem według własnego uznania. Zdaniem autora niniejszego artykułu zachowek jest zbyt daleko idącą ingerencją w sferę wolności jednostki, w tym przypadku spadkodawcy, który powołując do spadku wybraną przez siebie osobę, nie jest w stanie uchronić jej przed koniecznością zapłaty na rzecz pozostałych spadkobierców wymienionych w art. 991 § 1 Nierzadko zaś wysokość zachowku i jego „nieurchronność” prowadzi do konieczności wyzbycia-sprzedaży się majątku rodowego, podyktowanej koniecznością zapłaty zachowku. Występowanie w polskim porządku prawnym instytucji zachowku tłumaczy się koniecznością ochrony dobra w postaci więzów rodzinnych. Roszczenie o zapłatę zachowku ma na celu chronić bezpośrednich spadkobierców ustawowych przed pokrzywdzeniem ze strony spadkodawcy. Jego funkcją jest ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w art. 991 § 1 ułamkowi wartości ich udziału w spadku, który by im przypadał przy dziedziczeniu uchronić spadkobierców przed zapłatą zachowku można, zamiast sporządzać testament lub przekazywać majątek w drodze umowy darowizny, zawrzeć umowę dożywocia. Jest to umowa uregulowana w art. 908 Różni się jednak od darowizny tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Nabyca nieruchomości powinien, w braku odmiennych zapisów umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowę tę - w odróżnieniu od umowy darowizny - traktuje się jako umowę wzajemną, stąd też nie zalicza się jej do spadku przy obliczaniu zachowku. W ten sposób można rozdysponować majątkiem w postaci nieruchomości nie obciążając jednocześnie nabywcy nieruchomości obowiązkiem zapłaty zachowku na rzecz uprawnionych. Umowa ta jednak - oprócz obowiązków z niej wynikających - jest obciążona także obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości, przez co pociąga za sobą wyższe koszty niż umowa darowizny, przy której osoby zaliczające się do pierwszej grupy podatkowej, zwolnione są z obowiązku zapłaty archiwum porad prawnychAlimenty? Egzekucja długów? Zasiedzenia? Te i wiele innych zagadnień związanych z prawem może być niejasne dla wielu. Dlatego też postanowiliśmy ułatwić wam odnalezienie informacji na temat interesujących was naszym portalu internetowym znajdziecie materiał, w którym umieszczone są linki do porad prawnych na różne Dzięki materiałom adwokata Kamila Grossa niejedna osoba odnalazła sposób rozwiązania kłopotu, lub tych kłopotów uniknęła. Zobaczcie, może również dla was te porady będą ofertyMateriały promocyjne partnera oprac.(GM) Na pytanie dotyczące prawa spadkowego odpowiada Tomasz Kucharski, adwokat. - Wiele lat temu babcia sporządziła testament, w którym powołała do spadku swoje dwie córki (naszą mamę i jej siostrę) w udziałach po 1/2 części. Nasza mama zmarła niespodziewanie w tym roku, a babcia ją „przeżyła”. Czy w takim wypadku będziemy dziedziczyć po babci jako spadkobiercy ustawowi mamy? - Jeżeli drugi spadkobierca testamentowy chce i może być spadkobiercą, wówczas udział w spadku państwa mamy nie przypadnie państwu, tylko temu drugiemu spadkobiercy testamentowemu, czyli w tym przypadku państwa cioci. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy spadkodawca w testamencie nie wyrazi odmiennej woli, np. nie powołał innego spadkobiercy testamentowego na wypadek braku chęci lub braku możliwości dziedziczenia przez państwa mamę (podstawienie - art. 963 kc). Jeżeli drugi spadkobierca testamentowy (ciocia) nie dożyje otwarcia spadku, wówczas będziemy mieć do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. W obecnej jednak sytuacji, w przypadku śmierci babci, cały jej spadek przypadnie jednej córce. Wobec tych okoliczności babcia powinna przemyśleć, czy taka rzeczywiście była jej intencja. Jeżeli bowiem wolą babci jest to, aby połowa spadku przypadła jednej córce, a druga połowa spadkobiercom drugiej córki, wówczas babcia powinna zmienić lub odwołać testament. Jeżeli tego nie uczyni, państwo jako zstępni mogą rozważyć po otwarciu i ogłoszeniu testamentu, wystąpienie z żądaniem o zapłatę zachowku. Zgodnie z odręcznym testamentem mojej zmarłej nie dawno żony jestem jej jedynym spadkobiercą, nie mieliśmy dzieci. Rodzice żony nie żyją, kilkoro rodzeństwa też nie żyje, ich dzieci mieszkają za granicą, nie utrzymujemy kontaktu. Czy oni też muszą być na rozprawie spadkowej i kto ich powiadamia? Spadek dla męża na mocy testamentu Zacznijmy od zacytowania artykułu 926 Kodeksu cywilnego ( „§ 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. § 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. § 3. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, dziedziczenie ustawowe co do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą.” Jeżeli testament (art. 941 i następne Pańskiej żony dotyczy całego po niej spadku (art. 922 to ma miejsce wyłącznie dziedziczenie testamentowe (art. 941 i następne Załatwianie „spraw spadkowych” w Polsce dzieli się na dwa etapy: stwierdzenie nabycia spadku oraz na (ewentualny) dział spadku; dział spadku może być zasadny, jeżeli ma miejsce dziedziczenie lub został ustanowiony zapis windykacyjny na rzecz więcej niż jednej osoby. Każdy z tych etapów może być załatwiany zarówno na drodze sądowej, jak i przed notariuszem. Przepisy o po~~stępowaniach sądowych z zakresu dziedziczenia uregulowano w art. 627 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego ( zaś sporządzania przez notariuszy aktów poświadczenia dziedziczenia (oraz związanych z nimi protokołów dziedziczenia) tyczy się art. 95a i następne Prawa o notariacie. Skoro Pan jest jedynym spadkobiercą swej żony, to do Pana należy wybór, czy do stwierdzenia nabycia spadku miałoby dojść przed sądem cywilnym (a „sądem spadku” z reguły jest sąd rejonowy właściwy z uwagi na ostatnie stałe miejsce zamieszkania spadkodawcy), czy też przez dokonanie odpowiednich czynności notarialnych (z którymi byłoby związane wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia). Na ogół wystarcza obecność wszystkich spadkobierców; jeżeli jest jeden pełnoletni spadkobierca – jednej osoby. Odnośnie do Pańskich słów – cytuję: „zgodnie z odręcznym testamentem”. To określenie należy zestawić z brzmieniem artykułu 949 „§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. § 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.” Tak zwany testament holograficzny powinien być w całości testamentem własnoręcznie przez spadkodawcę napisanym i przez niego podpisanym; przydaje się opatrzenie testamentu datą. Proszę sprawdzić, czy testament Pańskiej żony spełnia kryteria ustawowe (wskazane w art. 949 Jeżeli takich kryteriów nie spełnia, to proponuję unikać przedwczesnego formułowania wniosków (np. o dziedziczeniu ustawowym). Być może wcześniej Pańska żona sporządziła inny testament i na podstawie takowego (to jest wcześniejszego) testamentu mogłoby mieć miejsce dziedziczenie testamentowe. Dopiero brak prawnie wiążącego testamentu (dotyczącego całego spadku) oznaczałby – z uwagi na art. 926 – dziedziczenie ustawowe (art. 931 i następne Zobacz również: Czy trzeba zakładać sprawę spadkową? Prawo do zachowku Niekiedy krewnym spadkodawcy (zwłaszcza takiego, który zmarł bezpotomnie) wydaje się, jakoby byli uprawnieni do zachowku (art. 991 i następne Taką hipotezę warto zestawić z treścią art. 991 „§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). § 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.” Do zawartej w art. 991 „listy” (kategorii) osób potencjalnie uprawnionych z tytułu zachowku nie można „się dopisać” – chodzi bowiem o katalog zamknięty (po łacinie: numerus clausus). Skoro rodzice Pańskiej żony zmarli przed nią oraz jeżeli Pańska żona nie pozostawiła żadnych zstępnych (biologicznych ani dzieci przez nią adoptowanych i ich zstępnych), to można założyć, że nie ma osób uprawnionych do zachowku po Pańskiej żonie (dochodzonego od Pana). Niekiedy rodzeństwu spadkodawców, którzy zmarli bezpotomnie, a nawet dzieciom takich spadkodawców, wydaje się, jakoby przysługiwał im zachowek. Niezależnie od tego, jak silne jest czyjekolwiek przekonanie w tym zakresie – decydujące znaczenie ma artykuł 991 Chociaż artykuł 991 należy stosować w powiązaniu z odpowiednimi (dla danego dziedziczenia) przepisami o dziedziczeniu ustawowym (art. 931 i następne to błędem byłoby wnioskowanie o przysługiwaniu zachowku z uwagi na art. 933 stanowiący: „§ 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. § 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.” Jeżeli nawet w jakimś dziedziczeniu zasadne jest przekonanie o przysługiwanie komukolwiek zachowku, to przy podejmowaniu starań o stwierdzenie nabycia spadku wystarczy uczestnictwo wszystkich spadkobierców – osobiście lub reprezentowanych przez kogoś odpowiednio umocowanego (np. przez pełnomocnika). Zbędny jest udział innych osób – w tym takich, którym może przysługiwać (a nawet rzeczywiście przysługuje) zachowek. Zobacz również: Jedyny spadkobierca testamentowy Jak się przygotować do przeprowadzenia postępowania spadkowego? W przypadku zdecydowania się przez Pana na dążenie do stwierdzenia nabycia spadku w postępowaniu przed sądem cywilnym – o ile Pan jest jedynym spadkobiercą swej żony – powinno wystarczyć wyłącznie Pańskie uczestnictwo w postępowaniu. Notariusz zapewne byłby zaskoczony chęcią zaproszenia na termin sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia osób postronnych (zwłaszcza w sporej liczbie); czasami uczestnikom czynności notarialnych ktoś towarzyszy (np. osoba darzona zaufaniem), ale obecność zbyt dużej liczby osób mogłaby stanowić utrudnienie – notariusze powinni sporządzać dokumenty z dużą pieczołowitością, co z reguły wymaga warunków sprzyjających koncentracji uwagi. Zdarzają się różnice w zestawie dokumentów, które są wymagane w związku z podejmowaniem starań o stwierdzenie nabycia spadku, więc proponuję odpowiednio wcześniej zapytać (w sekretariacie sądowym lub w kancelarii notarialnej) o „zestaw wymaganych dokumentów” (ewentualnie o „wykaz załączników”). Najważniejszym dokumentem (np. stanowiącym załącznik do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) jest odpis aktu zgonu spadkodawcy, poza tym przyda się odpis Państwa aktu małżeństwa. Oczywiście, niezbędne będzie przedłożenie testamentu żony; ogłoszenia testamentu (czyli czynności sformalizowanej) można dokonać również odrębnie od załatwiania stwierdzenia nabycia spadku, ale bardzo często do ogłoszenia testamentu dochodzi niedługo przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia albo w trakcie sądowego postępowania z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Zależnie od liczby wchodzących w skład spadku po Pańskiej żonie składników majątkowych, trzeba będzie pozyskać odpowiednią liczbę dokumentów oficjalnie potwierdzających stwierdzenie nabycia spadku. Dokumentami takimi są – odpowiednio: postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (ważne jest wnioskowanie o odpis orzeczenia z klauzulą prawomocności) albo wypis aktu poświadczenia dziedziczenia. Regułą w polskim postępowaniu cywilnym jest wydawanie odpisów orzeczeń na wniosek osoby uprawnionej, więc proszę unikać liczenia na to, że sąd z własnej inicjatywy przyśle odpis orzeczenia (takie sytuacje stanowią wyjątek od reguły). Po stwierdzeniu nabycia spadku będzie można dokonywać czynności wprost dotyczących spadku po żonie – np.: wnioskować o wpisy we właściwych księgach wieczystych, wnioskować o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków lub w ewidencji pojazdów. Angażowanie innych osób (w rozumieniu art. 140 w załatwianie takich spraw wydaje się zbędne. Zobacz również: Spadek po zmarłej żonie Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej ▼▼▼

jedyny spadkobierca testamentowy nie żyje